特許なしでアイデアを保護する方法

著者: Randy Alexander
作成日: 26 4月 2021
更新日: 1 J 2024
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アイデアだけの段階で特許を出すメリット・デメリット! 自ら特許を取得した起業家の立場で解説します!
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米国では、米国憲法により、発明者は科学的および技術的発明の特許を取得することができます。ベトナムにも、知的財産法における特許保護に関する同様の規定があります。発明者は、発明の特許を保有する場合、他人が自分の発明を特定の期間、製造、使用、または売買することを防止する権利を有します。しかし、アイデアはあるが特許を取得すべきかどうかわからない場合はどうすればよいでしょうか。幸いなことに、アイデアや発明を保護するための他の多くのオプションがあります。その1つは、企業秘密の形で情報を保護することです。

手順

パート1/3:アイデアを保護するための最良の方法を決定する


  1. あなたのアイデアの聴衆を特定します。 すべてのアイデアが法律で保護されているわけではありません。次のステップを決定する前に、保護したい人を正確に知っておく必要があります。たとえば、あなたのアイデアはドーナツショップを開くことです。このアイデアは法律で保護されていませんが、計画を誰とも共有しないことで競合他社から秘密にすることができます。一方、あなたのアイデアがドーナツの新しいトッピングレシピである場合はどうなりますか?それは法律で保護されている種類のアイデアです。

  2. アイデアをどの程度保護するかを決定します。 あなたのアイデアをみんなから秘密にしておく計画はありますか?または、ドーナツで覆われたアイスクリームのレシピの例では、市場の競合他社からそれを秘密にしておくことへの期待はありますか?あなたのアイデアを永遠に秘密にしておきたいですか、それとも限られた時間で十分ですか?これらは、どのような保護を追求するかを決定するために考慮すべき重要なことです。

  3. あなたの発明の特許登録。 米国の特許法の下では、「プロセス、機械、製造、化合物、またはその他の新規または有用な改善を発明または発見した人は誰でも許可することができます。発明のライセンス。」単一のアイデアは特許の形で保護されません。特許の条件の1つは、プロセス、機械などの完全な説明と図を要求する人です。保護されることが期待されます。
    • 米国では、あなたの発明が特許の形で保護の対象となる場合、あなたは米国特許商標庁(PTO)に申請することができます。
      • PTOスタッフ(または検証者)は、アプリケーションをレビューして、以前の発明に関連する本発明の新規性および非不透明性を判断します。
      • 検証者があなたが特許を取得できると判断した場合、あなたは出願日から20年間、あなたの発明を製造、使用、または販売する独占的権利を有します。
      • 次に、保護された発明を許可なく使用していることが判明した場合は、連邦裁判所で発明の侵害を訴えることができます。
  4. 米国では、仮特許を申請することができます。 このフォームはシンプルで低コストです(2014年12月現在260米ドル)。暫定申請は、最長12か月間、またはこの申請に代わる正式な(または非暫定)申請を提出するまで有効です。暫定申請では、発明の日付を「保持」して、正式な特許を申請するかどうかを決定できます。
    • 最後に、正式な申請書を提出し、発明の日付に関して質問がある場合(検証者があなたの前に誰かが発明を行ったと疑う場合)、発明の日付は次のようになります。 1年前までに暫定申請で「連絡」。
    • 12か月の期間が終了した後は、仮申請を再開することはできません。正式な特許を申請しないことにした場合、暫定的な申請は12か月後に「取り消され」ます。
  5. あなたのアイデアが企業秘密として保護の対象となるかどうかを判断します。 あなたの発明が特許保護の資格がないと判断した場合(または何らかの理由で特許を申請していない場合)、あなたのアイデアまたは発明貿易秘密に関する法律に従って保護される場合があります。
    • 米国では、企業秘密には特許よりも多くの発明が含まれています。秘密には、公式、モデル、コレクション、プログラム、機器、方法、技術、およびプロセスが含まれます。ベトナムでは、知的財産法をチェックして、企業秘密の概念と、この形式で保護できる発明の種類について学ぶ必要があります。
    • 貿易の秘密の最も有名な例は、コカコーラグループの飲料レシピです。過去90年間、コカコーラはそのレシピを完全に秘密にしてきました。この会社は飲料処方の特許を取得したことがありません。そうすれば、レシピは数年後に広く知られるようになるからです。コカコーラは、レシピを秘密にしておくことで競争力を維持しています。
  6. 特許保護メカニズムの長所と短所を検討してください。 どちらのタイプの知的財産にも特定の長所と短所があるため、方向性を決定する前に、すべての情報を比較検討してください。米国では、発明の長所と短所は次のとおりです。
    • 特許があれば、誰かがあなたの発明を20年間作成、使用、または取引することを防ぐ権利があります。
    • この段階であなたの発明を使用したい人は誰でもあなたの承認を得る必要があり、通常は両者がライセンス契約に署名し、ユーザーがあなたに支払います。ライセンス契約の有利な見通しは、企業をあなたの会社と合併したり、合併したり、あなたの会社から株式や株式を買い戻したりするように引き付けます。
    • 特許申請プロセスは通常、長い時間(通常は数年)かかります。
    • 多くの人は特許を取得していません。
    • 特許を申請するコストは非常に高く、詳細な説明やフローチャートを含め、申請書を慎重に準備するには、特許の専門知識を持つ弁護士に支払う必要があります。あなたの知性。
    • 特許出願は、いくつかの例外を除いて、出願日から18か月後に公開する必要があります。
    • 特許は20年後に失効します。つまり、その時点から、誰でもあなたの発明を作成、使用、または売買することができます。
  7. ビジネスシークレット保護メカニズムの長所と短所を比較します。 特許保護のメリットまたは制限を検討したら、次のような企業秘密の長所と短所について考えてください。
    • ビジネスシークレットを保護するために、書類に記入したり、料金を支払ったりする必要はありません。
    • 貿易秘密保護メカニズムはすぐに有効になり、期限切れになることはありません(そのような情報が一般に開示されていない限り)。
    • 米国では、州裁判所で許可されていないユーザーを訴えることができます。これは通常、連邦裁判所での手続きよりもはるかに高速です。
    • あなたはそのような機密情報を独占していません。米国の法律では、誰でも独自にアイデアを開発したり、製品をリバースエンジニアリングしたりすることができ、責任を負いません。
    • 米国では、後で発明の特許を取得することにした場合、アイデアが完成してから1年以内に申請する必要があります。したがって、特許を取得する予定がある場合、1年以上ビジネスの秘密を保持することはできません。
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パート2/3:予防策を講じる

  1. あなたの秘密を知っている人の数を制限します。 トレードシークレットの形でアイデアを保護することにした場合は、そのシークレットをすでに知っている人の数を注意深く評価し、さらに何人の人がそれを知る必要があるかを検討する必要があります。秘密を知っている人が多ければ多いほど、そのうちの1人が他の人に秘密を明かす可能性が高くなります。また、機密情報を把握している人(および機密性を開示しようとしている人)が、機密情報を保持することの重要性を理解していることを確認してください。
  2. あなたのアイデアを公に利用することは固く禁じられています。 特許を取得することにした場合、一般の人が以前のアイデアを使用または追加できるようにすると、特許を取得できなくなる可能性があります。このアクションは、トレードシークレットとして保護するようにアイデアを要求することを防ぐこともできます。
  3. 労働契約における情報機密保持協定。 ビジネスに企業秘密が含まれる場合は、機密情報にさらされた新入社員に、雇用契約の一環として機密保持契約に署名するよう依頼する必要があります。弁護士が適切な言語の作成をお手伝いします。
  4. ビジネスパートナーとの非開示契約に署名します。 パートナー企業との交渉中にビジネスシークレットを開示する必要がある場合は、その前にこれらの企業に非開示契約(NDA)に署名するよう依頼する必要があります。 。これらの契約はビジネスの標準であり、パートナー企業が条件の交渉を要求する場合がありますが、契約への署名を断固として拒否する人はほとんどいません。 NDAは通常、一定の時間が経過すると期限切れになるため、問題がないことを確認してください。弁護士は、NDAの草案作成や、パートナー企業との交渉を支援することもできます。
    • パートナー企業がNDAへの署名を拒否した場合は、情報を開示する前に、企業秘密を保護する他の方法(たとえば、一時的な特許申請)を見つける必要があります。残念ながら、保護の方法なしに企業秘密を開示した場合、パートナー企業はその情報を使用し、特許を取得することさえあります。
  5. ビジネスシークレットに関する情報は慎重に保管してください。 この情報には、ドキュメントのハードコピーとソフトコピーの両方が含まれます。ハードコピーのドキュメントは慎重に保管し、コピー数を制限してください。許可されたユーザーのみにソフトコピードキュメントへのアクセスを許可します。広告

パート3/3:あなたの貿易秘密に対するあなたの権利を行使する

  1. ビジネスシークレットの不正使用を調査します。 競合他社があなたのトレードシークレットを使用していることに気付いた場合は、その行動についてできるだけ多くの情報を収集してください。ドーナツのアイシングの例に戻ると、競合他社の店舗が新しいフロスティングを作成していることがわかっている場合は、その店舗でドーナツを購入して、フロスティングの手法を次のように逆にすることができます。彼らがあなたの公式を使用しているかどうかを判断します。
  2. 法律で義務付けられているように、あなたのアイデアが企業秘密の対象となることを確認してください。 競合他社のドーナツショップがあなたのアイスクリームに一致するペーストを作成していて、あなたの企業秘密の権利を行使したいと判断した場合、最初にあなたのフロスティングを証明する必要があります私は本当にビジネスの秘密です。米国の裁判所が検討する要素は次のとおりです。
    • 社外で知られている情報の量。
    • 従業員や他のビジネスオーディエンスが知っている情報の量。
    • 機密性を確保するために使用する手段。
    • あなたとあなたの競争相手にとってのその情報の価値。
    • この情報の開発に費やす労力またはお金。
    • その情報にアクセスしたりコピーしたりするのは簡単です。
  3. あなたの企業秘密の保護を主張するあなたの権利のすべての要素を証明してください。 情報が企業秘密の要件を満たしていることを確認したら、開示から保護するために合理的な予防措置を講じたことを法廷で証明する必要があります。あなたの情報が不正に使用されました。
    • 米国の法律では、不正使用とは、誰かが非公式な方法で情報を入手したか、従業員が機密情報を保持する義務に違反したことを意味します。ドーナツの例を使用すると、ストアの所有者がストアに侵入したことを証明できる場合、競合ショップはトレードシークレットの違法な使用に対して責任を負います。仕事の後、ロックされたドキュメントドロワーでレシピドキュメントを盗みます。
    • 米国では、違法な使用が適用されない場合があります
      • その企業秘密が誤って開示された場合(ドーナツでコーティングされたアイスクリームレシピがポケットから落ちて、競合他社がそれを拾った場合)
      • 競合他社がトレードシークレットの手法を逆にした場合(競合他社があなたからドーナツを購入し、製品を試してフロスティングを作成した場合)
      • 競合他社が独自の発見をした場合(競合他社が誤ってあなたのレシピに一致するドーナツアイシングレシピを見つけた場合)。
  4. 手続きの実施。 通常、法廷に行く前に、競合他社と非公式に紛争を解決できるかどうかを確認する必要があります。ただし、米国では、企業秘密に対する権利を行使するために裁判が必要であると判断した場合は、次の点を考慮することができます。
    • 47の州とコロンビア特別区(ニューヨーク、ノースカロライナ、マサチューセッツを除く)は、統一ビジネス秘密法(UTSA)を適用しています。 UTSAは、企業秘密の不正使用を明確に規定する標準法です。つまり、企業秘密の不正使用の要求は、州法に依存するのではなく、事件の事実に依存することになります。
    • 状況やお住まいの州によっては、契約違反をリクエストすることもできます(従業員の1人がプライバシー契約に違反していると仮定した場合競合他社のドーナツアイスクリームレシピ)、不公正な競争(競合他社の店舗が、特製アイスクリームを使用したドーナツを販売する唯一の場所であると宣伝している場合)など。
  5. 訴訟のリスクとメリットを検討してください。 米国では、違法な使用を要求することに勝った場合、あなたは裁判所が発行した禁止の当事者になります(競合他社が企業秘密を使用し続けることを防ぎます)。 )および/または開示の禁止(被告が企業秘密を開示することを防ぐ)、金銭的損害の補償、ならびに法的費用および費用。
    • しかし、あなたが不利な立場にある場合、裁判所はあなたに相手方の費用と費用、そしてあなた自身の料金を支払うように頼むかもしれません。
    • 秘密の違法な使用を法廷に持ち込むための弁護士の費用は、数年から数万ドル以上かかる場合があります。
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助言

  • 訴訟を起こす前に、弁護士からアドバイスを受けてください。知的財産法は複雑で常に変化しています。弁護士は、時間やお金をかけすぎる前に、ケースの長所と短所を評価するのに役立ちます。
  • 不明確なアイデアを特許の形で保護することはできないことを忘れないでください。特許は発明のみを保護します。あなたがアイデアを持っているが、それが特許出願の発明として詳細に説明できる程度に発展していない場合、あなたはあなたのアイデアを特許の形で擁護する準備ができていません。
  • 米国では、特許と企業秘密の両方の形で発明を保護することはできませんが(発明の形での発明保護は完全に開示されなければならないため、一般の人々が発明は無料で閲覧できます)、仮特許の申請を検討し(申請の種類は公式の特許申請ほど詳細ではありません)、その詳細情報を機密情報として保護します保護する方法を選択することを決定する過程でビジネス。
  • 同じ商標を使用するデザインまたは知的財産は、商標の形で保護される場合があります。米国では、商標出願は特許よりもはるかに安価です。ただし、ほとんどの商標登録についてアドバイスする弁護士を雇う必要があります。誰かがあなたの商標を許可なく使用していることがわかった場合は、連邦裁判所で訴えることができます。
  • 音楽、本、ソフトウェア、絵画、その他の種類の芸術などで構成されたアイデアは、著作権で保護された作品と見なされます。米国では、特許とは異なり、著作権オブジェクトは20年ではなく70年の期間保護されます。あなたの著作物を許可なく使用している人を知っている場合は、連邦裁判所で著作権侵害を訴えることができます。ベトナムでは、知的財産法によると、著作権で保護されている作品の中には、保護期間が50年のものもあれば、作者の生涯とその日からさらに50年間保護されているものもあります。著者は亡くなりました。